【摘 要】
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目前学界关于公众人物隐私权保护的理论主要有“公众兴趣说”和“利益衡量说”。前者高举新闻自由的大旗,强调公众对公众人物个人生活的兴趣是限制公众人物隐私权的主要理由。
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目前学界关于公众人物隐私权保护的理论主要有“公众兴趣说”和“利益衡量说”。前者高举新闻自由的大旗,强调公众对公众人物个人生活的兴趣是限制公众人物隐私权的主要理由。认为对公众人物而言,只要是公众兴趣所在,就不属于公众人物的隐私范畴。后者则声称因为公众人物获得了常人难以企及的物质利益与精神利益,故应对其隐私权予以限制保护。由于二说均有内在的缺陷,以它们作为司法实践的理论指导势必导致对公众人物隐私权法律保护过度弱化的结果。笔者认为公众人物隐私权范围较常人为窄并非是因为公众对公众人物的个人私事感兴趣,也不是由于公众人物获得了较常人难以企及的物质和精神利益,而是作为社会关系总和的人基于其社会交往的需要须把与此有关的“私人事务”排除在隐私范围之外,而公众人物社会交往的广度与深度均大于常人,因而更多的“私人事务”因与他人产生了关联而必须排除在隐私权范围之外。并且,每个人包括公众人物其隐私权范围还深受该个体所处社会的经济文化发展水平及其民族文化传统的影响。同时,当隐私与公共利益联系在一起时,应对该部分隐私利益限制保护,以维护公共利益。在立法上,应借鉴当世主要发达国家的隐私权立法,完善我国法律对公众人物隐私权的保护。在司法实践活动中,当公众人物隐私权与公众知情权及言论、出版自由发生冲突时,应以“权利平等保护原则”为指导,以“与公众人物从事的事业相关原则”及“社会公共利益原则”为标准来判定是否侵犯了公众人物隐私权。
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